Основы римского гражданского права (Иоффе О. С. Мусин В. А.)



Pdf көрінісі
бет47/82
Дата26.01.2023
өлшемі1,03 Mb.
#166470
түріУчебное пособие
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   82
Байланысты:
Иоффе. Мусин. Основы гражданского РП
Абдуллаев. Сиддиков. РЧП
формирования
недействительными могли быть признаны 
соглашения, заключенные под влиянием заблуждения, угрозы, обмана. 
Заблуждение (error) делало соглашение юридически порочным, если оно 
было существенным. Такой квалификации по римскому праву заслуживало 
лишь заблуждение, возникавшее вследствие того, что неправильно 
воспринимались: а) тип договора (error in negotio), когда, например
предложение о продаже ошибочно принято за намерение совершить 
дарственный акт; б) участник договора (error in persona), когда, например, 
заключение договора состоялось только потому, что один из контрагентов 
имел неправильные представления о личности второго контрагента; в) предмет 
договора (error in corpore), когда, например, предполагалось наличие в 
приобретаемой по договору вещи таких свойств, которыми на самом деле она 
не обладала. 
Угроза (metus) в начальной стадии развития римского частного права вовсе 
не принималась во внимание и действительности заключенного соглашения ни 
в какой мере не затрагивала. Считалось, что даже вынужденная воля тем не 
менее является волей (coactus voluntas tarnen voluntas est) ,и контрагент, 
который, пусть под воздействием угрозы, заключил соглашение, хотел этого в 
гораздо большей степени, чем реализации самой угрозы. Очевидно, однако, что 
сколько-нибудь развитые правовые воззрения мириться с таким примитивным 
взглядом не могли. А когда он" вступил в явную коллизию с потребностями 
экономического оборота, отношение к угрозе изменилось коренным образом. 
Действовавший под влиянием угрозы должник получил со CTOpoHri претора 
два защитительных средства. Первое представляло собой возражение об угрозе 
(e.xceptio metus) и применялось в-случаях, когда исполнения договора, 
заключенного под влияием угрозы, требовал кредитор. Второе защитительное 
средство носило исковой характер. Это был иск, который в связи с угрозой 
должник мог предъявить кредитору (actio quod metus causa). Удовлетворение 
такого иска означало, что заключенный договор утрачивал силу, а исполненное 
стороны возвращали друг другу в целях восстановления прежнего состояния 
(restitutio in integrum). 
Обман (dolus или dolus rr.alus) первоначально вызывал к себе со стороны 
норм римского частного права такое же безразличное отношение, как и угроза. 
В отличие от угрозы обман, исходивший не от договорного контрагента, а от 
третьих лиц, не встречал отрицательной реакции и со стороны претора. Но 
кредитор, обманутый должником, получал от претора исковую защиту, а когда 
жертвой обмана, исходившей от кредитора, становился должник, он мог 
противопоставить кредиторскому • требованию об исполнении договора 
возражение, основанное на том, что договор заключен под влиянием обмана. 
Каждая из сторон имела также право, сославшись на обманные действия 
96 


Правовая библиотека legalns.com 
Страница 96 из 155 
другой стороны, потребовать полного восстановления прежнего состояния 
(возврата всего исполненного и т. п.). 
Помимо соглашения существенным элементом договора является его 
предмет.
Поскольку, с точки зрения римлян, всякое обязательство "дает 
кредитору право требовать от должника что-либо дать, сделать или 
предоставить (dare, facere, prae-stare), те же действия расценивались нормами 
римского права как возможный предмет договора. Но чтобы договор получил 
юридическое признание, этот предмет должен был соответствовать трем 
требованиям. 
Во-первых, не допускалось заключение договоров по поводу действий, 
которые встречали моральное осуждение. Так обстояло, например, с 
договорами, возлагавшими на должника обязанность совершить убийство или 
какое-либо иное правонарушение. Они признавались недействительными с 
самого начала (nullius momenti sunt) как противные добрым нравам (contra 
bonos mores) и потому заслуживавшие этического порицания. 
Во-вторых, важное значение имела осуществимость действий, принятых на 
себя по договору должником. Договор объявлялся недействительным 
независимо от того, становились ли указанные в нем действия 
неосуществимыми физически (как, например, при. продаже фактически 
умершего раба) или юридически (как, например, при продаже вещей, изъятых 
из оборота). Однако на более позднем этапе развития римского частного права 
было установлено, что если должник, вступая в договор, знал о невозможности 
исполнения, он обязывался к возмещению убытков, понесенных кредитором 
вследствие недействительности договора. 
В-третьих, важная роль отводилась интересу кредитора, воплощенному в 
пред-мете договорного обязательства. Если этот интерес отсутствовал или хотя 
и не отсутствовал, но ставился под угрозу, заключенный договор не мог 
приобрести юридической силы. Такие последствия наступали, например, в 
случаях, когда продавец обязывался передать вещь, уже принадлежавшую 
покупателю и находившуюся в его обладании, или когда определение цены 
отчужденной вещи целиком предоставлялось усмотрению покупателя. В 
полном соответствии с частнособственнической природой римского права 
находилось также отрицание кредиторского интереса там, где предмет договора 
не мог получить .денежного выражения. 
Юридическое действие предмета договора распространялось только на лиц, 
его заключивших. Римляне в продолжение длительного времени 
придерживались того взгляда, что договор не может ни обязывать третьих лиц, 
ни выговаривать совершение каких-либо действий в их пользу. Впоследствии, 
однако, в известных пределах была признана как та, так и другая возможность. 
С одной стороны, допускалось принятие должником договорных обязанностей 
в отношении не только самого себя, но и своих наследников (pro herede). Это и 
понятно, так как если 
97


Правовая библиотека legalns.com 
Страница 97 из 155 
наследник по прямому указанию закона обязывался к погашению долгов 
наследодателя, трудно усмотреть какие-либо препятствия к тому, чтобы уже в 
момент заключения договора наследодатель, помимо самого себя, назвал в 
качестве обязанных лиц своих будущих наследников. С другой стороны, не 
исключались случаи совершения договора как в свою пользу, так и в пользу 
третьих лиц. По тем же мотивам, что и возложение на наследников долга, 
становилось возможным приобретение ими определенных прав благодаря 
действиям наследодателя, заключившего договор для себя и для своих 
наследников (mihi et heredes meo). Можно было также, предоставив приданое 
мужу, обязать его в случае развода вернуть приданое жене. Наконец, появился 
такой договор хранения, который обязывал хранителя выдать имущество не 
только сдавшему его на хранение, но и указанному последним третьему лицу. 
Наряду с соглашением и предметом роль существенного элемента 
выполняло также 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   82




©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет