Обеспечение договоров.
Хртя заключенный договор охранялся в Древнем
Риме такой мерой, как обязанность возместить вызванные его нарушением
убытки, сама по себе возможность возникновения этой обязанности не всегда
создавала у кредитора полную уверенность в надлежащем и своевременном
исполнении обязательства должником. Несмотря на нарушение договора,
убытки могли и не возникнуть, а если бы они возникли, то при недостаточности
имущества должника отсутствовал бы источник не только для компенсации
убытков, но и для взыскания основной суммы договорного долга. Нормы
римского права разрешали поэтому в процессе заключения договора снабдить
его дополнительными обеспечительными мерами. Такие меры, вводимые по
соглашению сторон, и охватываются понятием обеспечения договора.
Обеспечительный характер носили, например, упоминавшиеся ранее
штрафные стипуляции, которые позволяли потерпевшей стороне взыскать
обусловленный штраф, если даже неисправность, допущенная другим
контрагентом, никаких убытков ей не причинила. Обеспечительное действие
имело также оформленное адпромиссией привлечение на сторону должника
одного или нескольких содолжников, которые вместе с ним отвечали перед
кредитором за погашение долга и тем самым упрочивали исполнимость
заключенного договора.
Но адпромиссия страдала тем недостатком, что сопровождалась
произнесением предустановленных словесных формул
110
Правовая библиотека legalns.com
Страница 110 из 155
и требовала личного присутствия как кредитора, обращавшегося к
адпромиссору с соответствующим вопросом, так и самого ад-промиссора, от
которого на заданный вопрос должен был последовать утвердительный ответ.
Взиду появления в условиях развитого экономического оборота необходимости
устранить эти недостатки вырабатываются два других служивших той же цели
обеспечительных средства.
Первое из них получило название acceptum ärgentarium (принятие платежа) и
сводилось к тому, что после заключения договора, обязавшего должника к
платежу, третье лицо уславливалось с кредиторам о
1
принятии возникшего
долга на себя, если он не будет своевременно погашен основным должником.
Второе обеспечительное средство фигурировало под наименованием mandatum
pecuniaecredendae (поручение выдать заем) и отличалось той особенностью, что
третье лицо поручало будущему кредитору .предоставить заем будущему
должнику с принятием на себя всей полноты ответственности за своевременное
погашение выданного займа. Третье лицо выполняло, таким образом, функции
поручителя, и в обоих случаях возложенная на него обеспечительная
обязанность возникала в силу простого соглашения, заключенного с
кредитором либо в непосредственном общении, либо посредством писем или
через посланца.
Рассмотренные способы обеспечения договоров являлись
личными
в том
смысле, что они либо порождали дополнительные обязанности у основного
должника (штрафные стипуляции), либо, помимо него, обязывали перед
кредитором иных лиц (адпромиссия и др.). Им противостояли
вещные
обеспечительные средства, действие которых проявлялось не в увеличении
численности обязанностей или обязанных лиц, а в специальном выделении
определенных вещей как возможных объектов взыскания долга, не
погашенного добровольно должником. К числу таких средств в Древнем Риме
относились фидуциарная продажа, залог и ипотека.
Фидуциарная продажа
(от слова fiducia—доверие) состояла в том, что в
обеспечение принятой на себя обязанности должник передавал кредитору
какое-либо имущество, оформляя такую передачу как продажу. Это и
позволяло кредитору в случае неисправности должника удовлетворить свои
претензии путем реализации полученного имущества на правах его
собственника. Но совершавшийся акт был не просто продажей, а
доверительной (фидуциарной) продажей, основанной на предположении, что
кредитор не злоупотребит своим правом и возвратит вещь должнику в обмен
на надлежащее исполнение последним своей обязанности. Отмеченное
качество фидуциарной продажи, вызывая значительную неопределенность в
положении должника, оказывало на ее использование сдерживающее
воздействие.
Залог
(pignus) как раз и имел перед фидуциарной прода-
111
Правовая библиотека legalns.com
Страница 111 из 155
жен то преимущество, что обусловливал переход заложенной
)
вещи не в
собственность, а лишь во владение кредитора. Только неисправность должника
давала кредитору право в целях удовлетворения своих требований совершить в
отношении этой вещи необходимые распорядительные дейстазия. До тех пор,
пока такая необходимость не возникала, кредитор пользовался лишь
поссессорной защитой. Петиторная защита ему не предоставлялась, и он не мог
предъявить виндикационного иска об отобрании заложенной вещи, если бы она
оказалась в чужом незаконном владении. Таким образом, упрочивая по
сравнению с фидуциарной продажей позиции должника, залог существенно
ослаблял позиции кредитора.
1
Ипотека
(hypotheca), так же как и залог, сопряжена с выделением
определенного имущества в целях обеспечения надлежащего исполнения
договора. Но предмет ипотеки, в
1
отличие от предмета залога» кредитору не
передавался, а продолжал оставаться у должника. В результате, несмотря на
ипотеку, должник сохранял возможность пользоваться имуществом, что было
особенно существенно для таких объектов, как земля, чаще всего выполнявшая
обеспечительные функции. Вместе с тем достаточную защиту получали
интересы кредитора, так как в случае неисправности должника он
управомочивался на истребование вещи, а с момента истребования приобретал
ровно такие/ же возможности, как и создаваемые правом залога.^
Если, однако, отвлечься от того, что предмет залога передавался кредитору,
а предмет ипотеки оставался у должника, то в остальном названные способы
обеспечения договора тождественны по их юридическому содержанию. Оба
они носили вещный характер и обладали акцессорной природой как зависимые
в своей юридической силе от силы обеспеченного ими основного
обязательства. Тот и другой чаще всего основывались на соглашении сторон,
но иногда создавались судом для обеспечения исполнимости принятого им
решения, а при определенных обстоятельствах возникали в силу прямого
указания закона. Закон предоставлял, например, залоговое (ипотечное) право
собственнику земли в отношении урожая и имущества арендатора, фиску в
отношении всего имущества должника и т. п. Но что бы ни служило
основанием этого права, оно прекращалось вследствие реализации его
предмета, прекращения обеспеченного им обязательства либо отказа самого
управо-моченного.
Правовое действие залога и ипотеки проявлялось в двух важнейших
формах:
а) jus. possidendi (право удержания). Это право возникало при залоге в
момент его установления, а при ипотеке—в момент истребования ее предмета,
обусловленного нарушением основного обязательства;
б) jus distrahendi (право распоряжения). Поначалу креди-
112
Правовая библиотека legalns.com
Страница 112 из 155
тор при неисправности должника имел только право удержания вещи. Право
продажи возникало лишь, когда оно специально оговаривалось в соглашении о
залоге или ипотеке. Римские юристы классического периода истолковали
приведенное правило в том смысле, что оно предполагает (презюмирует)
наличие подобной оговорки в любом фактически состоявшемся соглашении.
Вследствие такого толкования право продажи признавалось уже возникшим
всякий раз, когда не оговаривалось прямое его запрещение. Но и запрещение не
устраняло продажи в случае,если договор оставался неисполненным, несмотря
на обращенные к должнику троекратные требования кредитора.
Достарыңызбен бөлісу: |