а
1
разделенной собственности.
Так родилась теория разделенной собственности, вначале примененная в
отношении феодальной, а впоследствии иногда привлекавшаяся также к
анализу других исторических видов собственности. Степень ее соответствия
природе конкретных собственнических отношений должна быть проверена в
каждом отдельном случае. Сейчас же важно подчеркнуть, что ее
питательной
1
средой явились права на чужие вещи как один из центральных
институтов древнего римского права.
Правовая библиотека legalns.com
Страница 89 из 155
Глава четвертая.
СПОСОБЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ
.ИМУЩЕСТВА
L ОБЯЗАТЕЛЬСТВА §
1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
Определение обязательства.
Если право собственности закрепляет
принадлежность имущества определенному лицу, то
-обязательство используется в случаях перехода имущества от одного лица к
другому. Главная область действия обязательств—сфера обращения. Именно в
этой сфере происходит перемещение имущества вследствие его продажи,
обмена, предоставления взаймы. Но обязательства применимы и за пределами
указанной сферы, когда, например, тот, кто причинил имущественный вред
другому, обязывается к его возмещению, или тот, кто без достаточных
оснований приобрел имущество за счет другого, обязывается к его возврату.
Многие обязательства направлены на приобретение имущества в
собственность. Таковы, в частности, обязательства, возникающие из договора
купли-продажи, если их рассматривать с позиций покупателя, или из договора
мены, если иметь в виду получаемый в порядке обмена объект. Не всегда,
однако, обязательства устремляются лишь к отмеченной цели. Их результатом
может явиться получение имущества не в собственность, а в пользование, как
при имущественном найме, или даже не в пользование, а только во владение,
как при сдаче имущества в залог. Конкретные цели, достижимые посредством
того или иного обязательства, бывают самыми разнообразными.
Свойственную им общность римляне усматривали в том, что обязательства
всегда приводят к приобретению прав на имущество обоими своими
участниками либо по крайней мере одним из них. Тем самым было
предопределено и место обязательств в созданной римскими юристами
институционной системе расположения частноправовых норм. Они оказались
размещенными в заключительном разделе этой системы, следующем за
вещами и закрепляющем отдельные способы их приобретения.
Обязательство .расценивается в римских источниках как определенная
правовая связь (juris vinculum), устанавливаемая
•90
Правовая библиотека legalns.com
Страница 90 из 155
в отношениях между двумя лицами. Одно из них именуется.
кредитором,
поскольку обязательство связывает его правом требования (reus credendi), а-
другое должником, связанным не правом, а обязанностью, не требованием, а
долгом (reus de-bendi). При этом, как подчеркивал Павел, сущность
обязательства (obligationum substantia) состоит в вытекающей из него
обязанности что-либо дать, сделать или предоставить (obstrin-gat ad dandum
aliquid vel faciendum vel praestandum). Дать (dare)—значит передать вещь,
например проданную или сданную внаем. Сделать (facere)—обнимает собой
также обязанность чего-либо не делать (поп facere) и что-либо терпеть-(pati),
например выполнить поручение (делать), не мешать нанимателю нормально
пользоваться имуществом (не делать) и переносить все связанные с таким
пользованием неудобства, для наймодателя (терпеть). Предоставить
(praestare)—оттеняет специфику таких обязательств, в силу которых должник
обязывается изготовить вещь и передать ее либо возместить или возвратить то,
что было им повреждено или неосновательно получено.
Будучи правовой связью, обязательство в случае, если бы:
не последовало добровольное его исполнение, способно к реализации в
принудительном порядке путем предъявления кредитором соответствующего
иска к должнику. Там же, где отсутствует исковая защита, нет и самого
обязательства. Так, формализм и ритуальность римского права требовали,
чтобы договоры заключались в точно установленной форме, нередко
сопровождавшейся
сложной,
насыщенной
символическими
жестами
процедурой. При нарушении любого из названных условий право на исковую
защиту не приобреталось, и, значит, обязательство не возникало.
Вместе с тем наблюдались и некоторые специфические правовые
образования, не вызывавшие со стороны римских источников ни признания их
обязательствами, ни полного отказа в таком признании. Например, раб или
лицо, подвластное paterfamilias, по общему правилу, не были способны к
установлению обязательства от имени своего господина. Подобное
обязательство во всяком случае не обеспечивалось исковой^защитой, если не
считать пекулия, в рамках которого необходимая защита предоставлялась. Но
при добровольном исполнении обязательства самим господином он не имел
права потребовать возврата исполненного в принудительном порядке. А раз
право на возврат исполненного исключалось, то и обосновывающее такое
последствие обязательство нельзя считать юридически безразличным.
Лишенное исковой защиты, оно не могло быть отнесено к обязательствам в
точном смысле этого слова. И потому, опираясь на общий критерий
естественного права,. римские" юристы вывели из него частное понятие
естественного обязательства (obligatio naturalis). Это понятие приобрело
собирательное значение как для обязательств господина, установ-
91
Правовая библиотека legalns.com
Страница 91 из 155
ленных его рабом или подвластным, так и для всех других обязательств, не
снабженных исковой защитой, но юридически защищенных в пределах их
добровольного исполнения.
Достарыңызбен бөлісу: |