ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОРСКОГО И
ПАТЕНТНОГО ПРАВА
§ 1. Авторское и патентное право как подотрасль гражданского права
Гражданско-правовые отношения чрезвычайно разнообразны. В самом
общем виде это имущественные и личные неимущественные отношения,
которые основаны на равенстве сторон, автономии воли сторон и
имущественной
самостоятельности
участников.
Гражданско-правовые
отношения представляют собой довольно динамичный блок общественных
отношений, а современные темпы развития общества, науки и техники требуют
к себе повышенного внимания, в том числе со стороны государства. Закрепление
правовых предписаний в нормативных правовых актах, кодификационная работа
10
законодателя создают все условия для регулирования гражданско-правового
оборота.
Как пишет профессор С. А. Степанов, «по своей глубинной сути, начала
гражданского законодательства – это основа гражданского общества»
1
.
Действительно, роль гражданского права трудно переоценить.
К наиболее прогрессивным, как представляется, следует отнести
отношения в сфере интеллектуально-правовой деятельности. Возрастающая
роль этих отношений обусловлена эволюцией научно-технического прогресса,
внедрением технологических достижений и информационных технологий,
развитием инновационного сектора и наукоемких высокотехнологичных
производств.
Возвращаясь к отраслевой специфике гражданского права, отметим, что
разветвленная система гражданского права содержит правовые нормы,
объединяемые в институты гражданского права, которые, в свою очередь,
концентрируются в подотраслях гражданского права. В целом сказанное
иллюстрируется иерархичной структурой Гражданского кодекса Российской
Федерации
2
.
Одним из крупных структурных элементов гражданского права является
подотрасль интеллектуальных прав, которая представляет собой совокупность
правовых норм, регулирующих правовые отношения имущественного и личного
неимущественного характера в сфере оборота прав на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
В составе указанной подотрасли выделяют:
1)
права на результаты художественного творчества, к которым
относят, во-первых, авторское право (то есть права на
1
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический) / под ред. С. А.
Степанова. – 5-е изд. – М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2017. – 1648 с. – С. 5.
2
Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ // Собрание
законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 3301; Гражданский кодекс Российской
Федерации (Часть вторая) от 26 января 1996 № 14-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации,
29.01.1996, № 5, ст. 410; Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть третья) от 26 ноября 2001 № 146-
ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 03.12.2001, № 49, ст. 4552; Гражданский кодекс
Российской Федерации (Часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ // Собрание законодательства Российской
Федерации, 25.12.2006, № 52 (часть I), ст. 5496.
11
произведения литературы, науки и искусства), а во-вторых,
права, смежные с авторскими (например, права исполнителей,
права производителей фонограммы);
2)
права на результаты технического и художественно-
технического
творчества
–
так
называемое
«право
промышленной собственности». К таким правам относят: во-
первых, патентное право (права на изобретение, полезную
модель, промышленный образец и права на селекционное
достижение); во-вторых, право на секрет производства (ноу-хау);
в-третьих, право на топологию интегральной микросхемы;
3)
права на такие средства индивидуализации, как товарный знак,
наименование и место происхождения товара, коммерческое
обозначение, фирменное наименование)
3
.
Другие авторы систематизируют подотрасль интеллектуальных прав
иначе, выделяя четыре самостоятельных правовых института: авторское право и
смежные права, патентное право, правовую охрану средств индивидуализации
участников гражданского оборота и производимой им продукции, институт
охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности (таких как
селекционное достижение, топология интегральных микросхем и др.)
4
.
Указанные классификации отражают различные теоретические подходы и
не всегда удобны для практического применения. Представляется
целесообразным институциональное деление подотрасли права осуществлять
аутентично Гражданскому кодексу РФ, где в соответствии с главами 70 – 77
выделяются: авторское право; права, смежные с авторскими; патентное право;
право на селекционное достижение; право на топологии интегральных
микросхем; право на секрет производства (ноу-хау); права на средства
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий;
3
См. подробнее: Гражданское право: Учебник. в 2 т. / под ред. Б. М. Гонгало. – Т. 1. – 2-е изд. – М.: Статут,
2017. – 511 с. – С. 385.
4
См. например: Карунная Я. А. Право интеллектуальной собственности. – Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2016.
– 172 с. – С. 7 – 8.
12
право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе
единой технологии. Выделение институтов происходит на основании
объективного критерия: особенности правового регулирования обусловлены
спецификой объектов интеллектуального права. Такой подход представляется
наиболее логичным с точки зрения практического использования правовых норм
и не вступает в противоречия с задумкой законодателя.
Кстати, Часть Четвертая Гражданского кодекса РФ – это результат
длительной кодификационной, систематизационной и инкорпоративной работы.
Современное гражданское законодательство состоит из Гражданского кодекса
РФ и принятых в соответствии с ним иных федеральных законов, а также иных
нормативных правовых актов органов федеральной власти, содержащих не
противоречащие ГК РФ гражданско-правовые нормы. Однако, ретроспективный
анализ позволяет установить, что ранее дело обстояло иначе.
Начало развития авторского права ученые связывают с бурным ростом
частного книгопечатания
5
, когда в Цензурном уставе 1828 года потребовалось
закрепить нормы о правах авторов. До этого отдельные привилегии выдавались
только юридическим лицам (например, научным обществам), а не отдельным
авторам. Связь автора с произведением нормативно была закреплена в
Цензурном уставе. Законодатель даже закрепил наследование авторского права:
после смерти автора наследники получали указанные права на срок до 25 лет, по
истечении
которого
произведение
передавалось
в
собственность
общественности.
Далее нормативный материал в сфере авторского права постепенно
расширялся, в 1830 году новое Положение касалось прав сочинителей,
переводчиков, издателей, еще позднее правовую охрану получили журнальные
статьи, письма, хрестоматийные сборники. К середине XIX века обособились
права на музыкальные и художественные произведения. Авторское право
5
См. подробнее: Беляцкин С. А. Новое авторское право в его основных принципах. – СПб.: Изд-во юрид. книж.
склада «Право», 1912. – С. 24; Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации.
– М.: ПБОЮЛ Гриженко Е. М., 2001. – 752 с. – С. 36 – 37.
13
приобретает
правовой
статус
собственности,
как
«имущество
благоприобретенное»
6
.
В 1911 году происходит новый виток в развитии авторского права в
России. С помощью принятого Положения об авторском праве российское
законодательство стремится догнать уровень правового регулирования
отношений в сфере авторского права, достигнутого европейским сообществом.
Это было достаточно выверенное Положение, структурированное, логичное,
содержащее как нормы материального, так и процессуального права, где
закреплялись объекты, подлежащие охране, сроки, порядок правопреемства,
средства защиты и санкции за нарушение авторских прав и др. Несомненным
новшеством явилось введение понятия «исключительного права», включающего
права автора на воспроизведение, опубликование и распространение
произведения.
Дореволюционное законодательство в сфере охраны авторских прав было
дополнено целым рядом международных нормативных правовых актов и
межгосударственных соглашений, которые, как признают исследователи, за
редким исключением, не получили практического применения
7
.
Патентное право начало формироваться также, как и авторское право, на
основе привилегий. Первое упоминание о правах на изобретения известно еще с
XVI века, однако законодательно эти права начали оформляться только в XIX
веке с изданием в 1812 году Манифеста о привилегиях на разные изобретения и
открытия в художествах и ремеслах
8
. В числе прочего закреплялось право
собственности предъявителя привилегии на изобретение. К концу XIX века
новым Положением о привилегиях на изобретения и усовершенствования (1896
г.) были утверждены требования о выделении отличительных особенностей
6
Мирзоян С. М. Охрана авторских прав в России и США: Сравнительно-правовой анализ: Дисс. на соик. уч.
степ. канд. юрид. наук. – М., 2004. – С. 16.
7
Деноткина А. В. Правовая охрана товарных знаков и объектов авторского права: сравнительно-правовой
анализ: Дисс. на соик. уч. степ. канд. юрид. наук. – М., 2017. – С. 29.
8
См. подробнее: Карунная Я. А. Право интеллектуальной собственности. – Новосибирск: Изд-во СибАГС,
2016. – 172 с. – С. 11; Панкин И. В. История развития права интеллектуальной собственности. Первые
нормативные правовые акты, касавшиеся вопросов авторского права // Вестник Российского университета
дружбы народов. – 2013. - № 3. – С. 126.
14
изобретения, экспертизы на новизну и др. Введено срочное исключительное
право пользования.
Серьезных изменений патентное право, основанное на привилегиях, не
претерпело вплоть до революции 1917 года.
В результате революционной смены режима в государстве полностью
меняется нормативная база и, соответственно, правовые отношения, основанные
на ней. Практически все законодательство, включая правовые акты об авторском
и патентном праве, упраздняются. Собственность выходит из частного владения,
становится государственной. Существование авторских и патентных прав не
признается, книгопечатание монополизируется государством, предприятия
национализируются. Это отражается в законодательстве того времени: Декрет о
государственном издательстве от 29 декабря 1927 года
9
, Декрет о признании
научных, литературных, музыкальных и художественных произведений
государственным достоянием от 26 ноября 1918 года
10
, Декрет о прекращении
силы договоров на приобретение в полную собственность произведений
литературы и искусства от 10 октября 1919 года
11
и другие.
В 1926 году Декретом об авторском праве допускаются договорные
отношения между автором и издателем по переуступке прав автора,
возвращается исключительное право на издание и распространение
произведения. Авторское право получает новое развитие, принимаются союзные
нормативные правовые акты, расширяющие права авторов, издателей, но
современные нам ученые
12
, тем не менее, замечают значительное отставание от
международного законодательства в рассматриваемой сфере, в частности, от
9
Декрет ЦИК от 29 декабря 1917 г. «О государственном издательстве» // СУ РСФСР, 1918, № 14, ст. 201.
10
Декрет СНК от 26 ноября 1918 г. «О признании научных, литературных, музыкальных и художественных
произведений государственным достоянием» // СУ РСФСР, 1918, № 86, ст. 900.
11
Декрет СНК РСФСР от 10 октября 1919 г. «О прекращении силы договоров на приобретение в полную
собственность произведений литературы и искусства» // Собрание законодательства РСФСР, 1919, № 51, ст.
492.
12
Деноткина А. В. Правовая охрана товарных знаков и объектов авторского права: сравнительно-правовой
анализ: Дисс. на соик. уч. степ. канд. юрид. наук. – М., 2017. – С. 33.
15
действующей с 1886 года Бернской конвенции об охране литературных и
художественных произведений
13
.
Впервые в кодифицированной форме авторское право было закреплено в
Гражданском законодательстве 60-х годов, однако были исключены правила об
исключительных правах.
Важным шагом в сфере авторства было присоединение в 1973 году СССР
к Женевской конвенции об авторском праве
14
, с момента ратификации права
авторов получили защиту за рубежом. Кроме того, это повлекло внесение в
национальное законодательство
15
запрета на свободный перевод произведений
без согласия автора.
Следующий этап развития законодательства об интеллектуальной
собственности может быть обозначен с начала перестроечного периода, когда
страна переходила на рыночную экономику. Возвращалась частная
собственность (и в закон о собственности
16
были внесены интеллектуальные
права), происходили регулярные изменения в структуре власти, в том числе в
сфере интеллектуальной собственности (последовательно существовали
Российское агентство по интеллектуальной собственности, Российское
авторское общество, Российское агентство по патентам и товарным знакам,
агентства, службы, учреждения и академия при Министерстве образования и
науки РФ.
В период с 1990 по 1995 годы было принято более 40 законов, указов,
постановлений, распоряжений, приказов, регулирующих правоотношения в
сфере интеллектуального права. Но наиболее важным законодательным актом,
задавшим направление государственного развития, стала Конституция РФ
17
,
13
Для России она вступила в силу в 1995 году.
14
Всемирная конвенция об авторском праве (Женева, 6 сентября 1952 г.) // СП СССР. 1973. № 24. Ст. 139.
15
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 марта 1974 г. «О внесении изменений и дополнений в
Гражданский кодекс РСФСР» // Ведомости ВС РСФСР. 1974. № 10. Ст. 286.
16
Закон Союза Советских Социалистических Республик «О собственности в Союзе Советских
Социалистических Республик» от 06 марта 1990 года № 1305-1 // Ведомости СНД СССР и ВС СССР, 1990, №
11, ст. 164.
17
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // Собрание
законодательства Российской Федерации, 04.08.2014, № 31, ст. 4398.
16
закрепившая в ст. 44 свободу литературного, художественного, научного,
технического и других видов творчества, гарантию этой свободы, а также
государственную
охрану
интеллектуальной
собственности.
И
хотя
законодателем задумывалось, что во исполнение конституционных норм
получит развитие отраслевое право, на момент вступления в силу Конституции
РФ уже действовали Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г.
18
и Закон РФ
«Об авторском праве и смежных правах» от 9 июля 1993 г.
19
. Указанные законы,
а также действующие тогда подзаконные нормативные правовые акты в целом
способны были урегулировать отношения в сфере патентного и авторского
права. В патентном праве возник институт патентных поверенных, который
существует до сих пор и успешно развивается. Законом об авторских правах
подчеркивалась связь автора-физического лица с созданным им произведением,
а к самим произведениям добавились требования оригинальности и новизны
20
.
На момент введения в действие 1 января 2008 г. Части IV Гражданского
кодекса РФ (им ознаменован очередной этап кодификации законодательства в
сфере интеллектуального права) в РФ были упразднены многие законы и
подзаконные нормативные правовые акты в сфере интеллектуального права.
Практически все нормы этого института вошли в Гражданский кодекс РФ.
Усовершенствование норм ГК РФ в сфере интеллектуальной
собственности продолжается, в целом оно направлено на закрепление прав
автора, мер охраны интеллектуальных прав. Существенно изменился сам подход
к объекту подотрасли. В первоначальной редакции ГК РФ статья 138 признавала
среди объектов гражданских прав интеллектуальную собственность гражданина
или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица,
индивидуализации продукции, выполняемых работ, услуг. Собственно, статья
18
Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-I // Ведомости СНД РФ и ВС РФ,
22.10.1992, № 42, ст. 2319.
19
Закон Российской Федерации от 9 июля 1993 года № 5351-I «Об авторском праве и смежных правах» //
Ведомости СНД и ВС РФ, 12.08.1993, № 32, ст. 1242.
20
См. подробнее: Гаврилов Э. П. Комментарий к закону Российской Федерации «Об авторском праве и
смежных правах». – М.: СПАРК: Правовая культура, 1996. – 250 с. – С. 25 – 26.
17
так и не вступила в действие, что представляется правильным. Потому как
институт собственности, по наименованию которого и называлось в
первоначальной версии ГК РФ интеллектуальное право, представляет собой
полное вещное право (владение, пользование, распоряжение), чего в отношении
объектов права интеллектуальной собственности нет. Право собственности –
самостоятельное право, оно с определенной долей вероятности может
признаваться за субъектом интеллектуальных прав, но полностью и всегда
понятия и ситуации, связанные с ними, совпадать не могут, что и закреплено в
действующих нормах статей 1226 и 1227. На результаты интеллектуальной
деятельности и иные объекты интеллектуального права у субъектов могут
возникать исключительное право, являющееся имущественным, а также личные
неимущественные прав и иные права, такие как право следования, право доступа
и т. д. Также следует сказать о праве собственности и иных вещных правах,
возникающих у субъектов интеллектуального права и иных лиц, на
материальный носитель, в котором выражены объекты интеллектуального права
(например, флеш-носитель).
Современное развитие правовых отношений в сфере подотрасли
интеллектуального права достигло заметных результатов в плане защиты
законных прав субъектов. За этот период в системе арбитражных судов по
инициативе Высшего Арбитражного суда РФ был создан Суд по
интеллектуальным правам
21
, призванный рассматривать дела, связанные с
оспариванием
нормативных
правовых
актов
федеральных
органов
исполнительной власти, затрагивающих права и законные интересы заявителя в
области правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации, а также дела по спорам о предоставлении или прекращении
правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к
ним объектов интеллектуального права. Суд по интеллектуальным правам
21
Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 6 декабря 2011 № 4-ФКЗ «О внесении
изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и
Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» в связи с созданием в
системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» // Собрание законодательства Российской
Федерации, 12.12.2011, № 50, ст. 7334.
18
оказался мощным инструментом в системе защиты и государственной охраны
интеллектуальных прав граждан и юридических лиц.
Обращение к историко-хронологическому подходу позволило выяснить,
что патентное и авторское право развивались параллельно. Зародились оба
института права как привилегии, выдаваемые авторам (изобретателям), эти
привилегии и подтверждали наличие определенной группы прав. В
предреволюционный период развитие авторского права ушло вперед, патентное
право так и оставалось правом-привилегией. Пожалуй, с 1917 года, со слома всей
нормативно-правовой базы государства началась новая история и авторского, и
патентного права. Постепенное возрождение правовых норм, последующая их
кодификация, и в итоге – включение в современный Гражданский кодекс РФ –
эти процессы заняли не одно десятилетие. При этом, в отношении авторского и
патентного права развитие событий происходило практически одновременно. На
сегодняшний день оба института права входят в подотрасль гражданского права,
связанную с интеллектуальными правами.
Институт авторского права регулирует отношения, возникающие в связи с
созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства.
Патентное право, в свою очередь, регулирует отношения имущественного
характера, а также связанные с ними личные неимущественные отношения,
возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов.
Оба института права связаны с творческой деятельностью людей.
Произведения науки, литературы, искусства, как и изобретения, промышленные
образцы и полезные модели есть результат мыслительной деятельности
человека, они находятся под государственной охраной, что следует из
нормативных положений. В целом же смысл правового регулирования, как
представляется, состоит в том, чтобы стимулировать авторов и изобретателей к
творческой деятельности. Произведения науки, культуры и искусства,
создаваемые авторами – зачастую, единственный источник доходов для них,
однако современные рыночные условия диктуют свои правила и при отсутствии
19
защиты авторских прав со стороны государства оказывается, что доход у
авторов, как таковой, отсутствует, следовательно, процесс создания
произведения не окупается, что влечет потерю интереса у авторов к созданию
произведений науки, культуры или искусства. Государственная гарантия прав
авторов меняет ситуацию, создавая экономический стимул к творчеству.
Развитие рыночной экономики, свобода конкуренции, поползновения
бизнеса к обогащению, в том числе, через снижение производственных затрат –
эти факторы пагубно влияют на создание новых, инновационных, лучших
товаров. Задача государства стоит в побуждении людей к их творческому труду
в сфере изобретательства, ведь в этом состоит научно-технический прогресс,
который нужен обществу. И первое, что должно сделать государство, это
защитить права изобретателей от недобросовестных пользователей их трудов и
добиться окупаемости изобретательского процесса. С этой целью
функционирует институт патентного права.
Немаловажным в экономическом плане встает вопрос налогообложения.
Ведь неохраняемое интеллектуальное право не пополняет бюджет РФ, что также
не выгодно государству.
Таким образом, в современном обществе приходится признать, что
экономический фактор очень важен даже в творческом процессе. Поэтому
законодательная регламентация отношений в сфере интеллектуальной
собственности направлена именно на гарантирование максимально возможных
прав авторов и изобретателей, в том числе их экономических прав.
Достарыңызбен бөлісу: |